страница8/27
Дата28.08.2018
Размер6.52 Mb.
ТипКурс лекций

Программа экологическое право


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
5. Коммерческие юридические лица
Хозяйственные товарищества и общества: общие положения

Правовое регулирование создания и деятельности хозяйственных товариществ основывается, преимущественно, на Гражданском кодексе Республики Беларусь, а хозяйственных обществ – на ГК, а также на Законе Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ «О хозяйственных обществах» (в ред. Закона от 10 января 2006 г. № 100-З, с изм. и доп.) (далее – Закон о хозяйственных обществах) и др. НПА.

Товарищества и общества имеют много общих черт. Все они являются коммерческими организациями, созданными на добровольной (как правило, договорной) основе на началах членства (корпоративных), и наделяются законом обшей правоспособностью. Они становятся едиными и единственными собственниками имущества, образованного за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенного и приобретенного в процессе их деятельности, что делает их самостоятельными, полноценными участниками имущественного оборота. Закон определяет их как коммерческие организации с разделенным на доли (акции) учредителей (участников) уставным фондом (п.1 ст. 63 ГК).

Как организации корпоративного характера товарищества и общества имеют однотипную структуру управления, в которой высшим (волеобразующим) органом признается общее собрание их участников. Последние также имеют во многом сходные права и обязанности (ст. 64 ГК). В частности, все они вправе участвовать в управлении делами юридического лица и получать информацию о ее деятельности (корпоративные права), а также принимать участие в распределении прибыли и получать в случае ликвидации часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (обязательственные права). Перечисленные права отражены в доле участника в уставном фонде общества или товарищества. Участники во всяком случае обязаны вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные учредительными документами, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или общества, а также нести другие обязанности, предусмотренные его учредительными документами. Близость этих организационно-правовых форм делает возможным их преобразование из хозяйственных товариществ и обществ одного вида в хозяйственные товарищества и общества другого вида или в производственные кооперативы по решению общего собрания участников, а также в унитарные предприятия, если в составе товарищества или общества остался один участник (п. 1 ст. 65 ГК).

Вместе с тем белорусский законодатель, следуя известной европейской (германской) традиции, различает товарищества как объединения лиц и общества как объединения капиталов. Исторически товарищества возникли раньше обществ как более простая форма коллективного предпринимательства. Хозяйственные товарищества могут создаваться только в двух формах: полных товариществ и коммандитных товариществ (п. 2 ст. 63 ГК), а хозяйственные общества – в трех формах: обществ с ограниченной или с дополнительной ответственностью и акционерных обществ (п. 3 ст. 63 ГК).

Хозяйственные товарищества помимо имущественных вкладов предполагают непосредственное, личное участие в делах товарищества. Эти дела должны вести сами участники, не привлекая к ним наемных (посторонних) лиц. А так как речь идет об участии в предпринимательской деятельности, участник которой должен иметь статус либо индивидуального предпринимателя, либо коммерческой организации, очевидно, что только указанные лица и могут быть участниками товариществ (абз. 1 п. 4 ст. 63 ГК). При этом индивидуальный предприниматель или коммерческая организация одновременно может быть участником лишь одного полного товарищества (если не учитывать возможность одновременного выступления в качестве вкладчика в нескольких коммандитных товариществах, поскольку имущественное положение такого вкладчика в принципе аналогично статусу участника хозяйственного общества) (п. 2 ст. 66, п. 3 ст. 81 ГК). Это связано не только с необходимостью личного участия в деятельности компании, но и с тем обстоятельством, что участники товариществ (за исключением упомянутых вкладчиков) в полных товариществах солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества, а в коммандитных товариществах несут неограниченную ответственность личным имуществом по обязательствам таких компаний при недостатке у последних собственного имущества. Иначе говоря, они по существу как бы ручаются всем своим имуществом по возможным долгам созданной ими компании, а ручательство одним и тем же имуществом по возможным долгам нескольких самостоятельных субъектов недопустимо.

Вместе с тем участники товарищества, действуя от его имени, не нуждаются в специальных исполнительных (волеизъявляющих) органах этого юридического лица, а потому структура управления им всегда проста (и не требует специального закрепления в уставе). Поэтому единственным учредительным документом товарищества является учредительный договор (товарищества нередко именуют «договорными объединениями»). С учетом этого статус товариществ во многом определяется диспозитивными нормами закона. Таким образом, товарищества характеризуются большим значением личного элемента (между товарищами, по сути, возникают лично-доверительные отношения, исключающие или серьезно ограничивающие перемену участников или уступку ими своего членства иным лицам). В силу этого, в частности, выбытие полного товарища по общему правилу влечет прекращение товарищества. Очевидно также, что товарищество не может быть создано одним лицом (которому не с кем будет заключать учредительный договор).

В отличие от хозяйственных товариществ хозяйственные общества как объединения капиталов не предполагают (хотя и не исключают) обязательного личного участия учредителей (участников) в своих делах. Отсюда принципиальная возможность участия в них граждан и (или) юридических лица (абз. 2 п. 4 ст. 63 ГК). Тем самым в обществах исключаются какие-либо доверительные отношения участников, и потому имеются гораздо более широкие, чем в товариществах, возможности изменения их состава (особенно в открытых акционерных обществах), которое обычно не влияет на их существование.

Закон исключает участие в хозяйственных обществах (а также выступление в роли вкладчиков в коммандитных товариществах) от своего имени лишь государственных органов и органов местного управления и самоуправления, поскольку они создаются не для участия в имущественном (абз. 3 п. 4 ст. 63 ГК). Кроме того, может ограничиваться или запрещаться участие в хозяйственных обществах и товариществах отдельных категорий граждан (абз. 5 ст. 63 ГК).

В свою очередь это делает необходимым создание специальных исполнительных (волеизъявляющих) органов общества, подчиняющихся воле общего собрания его участников, т.е. ведет к появлению сложной (многозвенной) структуры управления юридическим лицом, требующей специального оформления в ее уставе, который становится необходимым учредительным документом. Статус «уставных объединений» в преобладающей мере определяется императивными, а не диспозитивными нормами закона, не допускающего в этом вопросе сколько-нибудь серьезной инициативы участников (учредителей) обществ (в интересах других участников имущественного оборота – их потенциальных кредиторов).

В обществах отсутствует личная ответственность их участников по долгам организации (за исключением обществ с дополнительной ответственностью). Поэтому одно лицо вполне может одновременно быть участником нескольких обществ, в том числе и занимающихся однородной по характеру деятельностью (что понижает для него риск возможных потерь). Кроме того, для хозяйственных обществ (в отличие от хозяйственных товариществ) ст. 57-59 Закона о хозяйственных обществах предусматривается наличие в них аффилированных лиц, а также ограничение в отношении возможности единоличного органа управления совершать крупные сделки.

Аффилированными лицами хозяйственного общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие хозяйственным обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми хозяйственное общество оказывает такое влияние. Хозяйственное общество определяет круг его аффилированных лиц и ведет их учет.

Крупной сделкой хозяйственного общества является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения хозяйственным обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов этого общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки. Такого рода сделки могут совершаться по решению общего собрания его участников большинством не менее двух третей (если предметом сделки является имущество стоимостью от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества) или трех четвертей (если предметом сделки является имущество стоимостью свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости активов хозяйственного общества) голосов от общего количества голосов участников хозяйственного общества, принявших участие в голосовании. При нарушении указанных требований сделка может быть признана судом недействительной.

Общим для хозяйственных обществ и товариществ в современных условиях является невозможность создания их одним лицом или невозможность состоять из одного лица.



Полное товарищество

Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и солидарно друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (п. 1 ст. 66 ГК).

Таким образом, предпринимательская деятельность участника полного товарищества признается деятельностью товарищества как юридического лица, а при недостатке имущества товарищества для погашения его долгов кредиторы вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из участников (или всех их вместе). Следовательно, здесь не исключается ситуация, когда по сделке, заключенной одним из участников, имущественную ответственность будет нести другой участник, причем всем своим личным имуществом. Поэтому взаимоотношения участников такого товарищества (полных товарищей) носят лично-доверительный характер. Не случайно полные товарищества появились и развивались прежде всего как форма семейного предпринимательства.

Несмотря на наличие индивидуальной имущественной ответственности участников по долгам такого объединения, в белорусском гражданском праве оно традиционно признавалось юридическим лицом. В этом качестве оно принципиально отличается от простого товарищества, которое является договором о совместной деятельности (ст. 911 ГК). Следует также подчеркнуть, что такая ответственность наступает лишь при отсутствии имущества у самого товарищества (в субсидиарном порядке). При этом личную имущественную ответственность по долгам товарищества несут как те его участники, которые вступили в товарищество после его создания (в том числе по обязательствам, возникшим до их вступления в товарищество), так и выбывшие из товарищества участники наравне с оставшимися (в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества). Причем, эта их личная ответственность не может быть ни устранена, ни ограничена соглашением участников (п. 2-4 ст. 72 ГК).

Если же у участника полного товарищества отсутствует личное имущество, в связи с чем кредиторы для покрытия его собственных долгов обращают взыскание на всю долю в уставном фонде товарищества, он исключается из полного товарищества (п. 2 ст. 75 ГК).

Ответственность полных товарищей по долгам товарищества личным имуществом в свою очередь приводит к двум важным последствиям. Во-первых, она делает излишним предъявление каких-либо особых требований к уставному фонду товарищества, ибо важнейшей гарантией погашения возможных долгов становится имущество каждого из товарищей. Поэтому закон не требует наличия у товарищества обязательного минимума имущества, хотя определенный уставный фонд у него должен быть и фактически всегда имеется. Во-вторых, она объясняет значение обязательного указания в фирменном наименовании полного товарищества имен (или фирменных наименований) его участников (п. 3 ст. 66 ГК). Ориентируясь на это указание, контрагенты товарищества будут оценивать и его потенциальную платежеспособность, учитывая состоятельность отдельных товарищей. Поэтому товарищество должно содержать имена (наименования) всех его участников, а также слова «полное товарищество» либо имя (наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и «полное товарищество».

Полное товарищество создается на основании учредительного договора, который должен быть подписан всеми его участниками (выражающими тем самым свою волю на создание товарищества и на свое участие в нем). С момента государственной регистрации этого договора товарищество возникает как юридическое лицо. В учредительном договоре о создании полного товарищества наряду с общими сведениями, необходимыми для всякого учредительного документа (п. 2 ст. 48 ГК), должны содержаться условия о размере и составе уставного фонда товарищества, порядке его формирования и использования, а также об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов (п. 2 ст. 67 ГК).

Ведение дел полного товарищества может осуществляться как традиционным способом – каждым из его участников, так и по их воле, прямо выраженной в учредительном договоре, всеми участниками совместно (т.е. по их обязательному согласию на совершение каждой сделки товарищества) либо одним или несколькими отдельными, наиболее опытными участниками (п. 1 ст. 69 ГК). В последнем случае остальные участники товарищества при необходимости совершения сделок от его имени должны получить доверенность на это от тех товарищей, которым учредительным договором поручено ведение общих дел (ибо такие товарищи по сути становятся как бы «органами» данного юридического лица). Однако при наличии серьезных оснований товарищи, не ведущие дел, вправе в судебном порядке добиваться прекращения полномочий на ведение дел, предоставленных другим товарищам или товарищу, в частности, если эти уполномоченные лица грубо нарушают свои обязанности в отношении товарищества и не соблюдают его интересов либо неспособны к разумному ведению дел (п. 2 ст. 69 ГК). Следовательно, и товарищи, не ведущие дел, имеют возможности защиты своих имущественных интересов.

Вместе с тем контрагенты товарищества не обязаны знать о возможных ограничениях правомочий отдельных участников товарищества. При заключении сделки им достаточно удостовериться в том, что они имеют дело с одним из полных товарищей, предполагая, что он вправе действовать от имени товарищества. Поэтому сделки, заключенные от имени товарищества любым его участником, будут действительными, если только само товарищество не сможет доказать, что контрагент по сделке знал или должен был знать об отсутствии правомочий у конкретного участника (например, знакомился с содержанием учредительного договора товарищества, содержащего соответствующие ограничения).

Права и обязанности полного товарища установлены ст. 68-70 ГК, и в соответствии с ними каждый участник имеет один голос, если учредительным договором прямо не предусмотрен иной порядок (например, в зависимости от размера вклада). А также он вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел товарищества, передать свою долю (или ее часть) с согласия остальных участников другому участнику полного товарищества либо третьему лицу, в любой момент выйти из товарищества и потребовать выдачи ему части имущества, пропорциональной его доле в уставном фонде. Обязанностями полного товарища являются внесение не менее половины своего вклада в уставный фонд товарищества к моменту его регистрации, а оставшейся части – не позднее одного года с момента регистрации, а также воздержание от совершения сделок в собственных интересах или в интересах лиц, не участвующих в товариществе, если эти сделки однородны с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества.

Нарушение обязанностей товарища служит основанием не только для требования о возмещении причиненных этим товариществу убытков (или передачи товариществу незаконно приобретенной выгоды в соответствии с правилом абз. 2 п. 3 ст. 70 ГК), но и для исключения такого товарища из числа участников товарищества в судебном порядке (п. 1 ст. 75 ГК).

Изменение состава участников вследствие выхода или исключения участника, признания его банкротом, уступки им своей доли иному лицу, принятия нового участника, смерти участника, объявления его умершим либо признания его безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным, а также ликвидации участника – юридического лица не влечет за собой ликвидацию полного товарищества, если иное не установлено учредительным договором (п. 1 и 2 ст. 73 ГК). При выбытии одного из участников из полного товарищества, доли оставшихся участников в уставном фонде изменяются пропорционально размерам их вкладов в уставный фонд, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников.

Полное товарищество ликвидируется как по общим основаниям, указанным в ст. 57 ГК, так и в случае, когда в товариществе остался единственный участник. Последний вправе в течение трех месяцев со дня, когда он стал единственным участником товарищества, преобразовать такое товарищество в унитарное предприятие в установленном законом порядке (ст. 80 ГК).
Коммандитное товарищество

Коммандитное товарищество представляет собой такое объединение лиц, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества всем своим имуществом (т.е. являющимися полными товарищами и составляющими полное товарищество внутри коммандитного), имеется один или несколько участников (вкладчиков, коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 81 ГК). Иначе говоря, это такое объединение лиц, в котором хотя бы один участник отвечает по общим долгам всем имуществом, а другой (или другие) рискует только своим вкладом. Поэтому коммандитное товарищество соединяет в себе свойства объединения лиц (предпринимателей) и объединения капиталов.

Коммандиты (вкладчики) не участвуют в ведении дел и в управлении товариществом, но сохраняют право на получение части прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в уставном фонде, на информацию о деятельности товарищества, на выход из товарищества и получение своего вклада, а также на передачу своей доли в уставном фонде (или ее части) другому вкладчику или третьему лицу (п. 2 ст. 84 ГК).

Наличие в коммандитном товариществе полных товарищей и их решающая роль в делах такого товарищества объясняют общее правило закона о распространении на этих товарищей статуса участников полного товарищества, а на коммандитное товарищество в целом – правил о полном товариществе (п. 2 и 5 ст. 81 ГК). В фирменном наименовании коммандитного товарищества указываются либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова «коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением слов «и компания» и «коммандитное товарищество». Если в фирменное наименование коммандитного товарищества включено с его согласия имя вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем, и, следовательно, он начинает нести неограниченную солидарную ответственность по долгам товарищества (п. 4 ст. 81 ГК). Ведь указание имени участника в фирменном наименовании товарищества всегда служит важным ориентиром для потенциальных кредиторов.

Единственным учредительным документом коммандитного товарищества (как, впрочем, и полного) является учредительный договор, подписываемый всеми полными товарищами, и только ими (п. 1 ст. 82 ГК). Вкладчики не подписывают учредительный договор и не участвуют в формировании его условий, а их отношения с товариществом оформляются свидетельством об участии, выдаваемым вкладчику товариществом. Управление делами здесь также осуществляется исключительно полными товарищами, а его организация полностью совпадает с управлением делами в полном товариществе. Вкладчики не только не вправе участвовать в управлении и ведении дел коммандитного товарищества, но и лишены возможности оспаривать соответствующие действия полных товарищей (п. 2 ст. 83 ГК).

В образовании уставного фонда коммандитного товарищества должны принимать участие как полные товарищи, так и вкладчики (а в учредительном договоре должно содержаться условие о совокупном размере вкладов коммандитов). Однако соотношение вкладов коммандитистов и полных товарищей закон отдает целиком на усмотрение самих участников. Это означает, что полные товарищи сами определяют в учредительном договоре, какой дополнительный капитал потребуется товариществу от вкладчиков и каково будет количество последних.

К числу их обязанностей относится обязанность по внесению вклада в уставный фонд, а также не разглашение ставшей им известной конфиденциальной информации о деятельности товарищества (п. 3 ст. 64, п. 1 ст. 85 ГК). Закон не предусматривает возможности исключения вкладчиков из товарищества.

Коммандитное товарищество ликвидируется по основаниям ликвидации полного товарищества (ст. 80 ГК), а также при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. В последнем случае оставшиеся полные товарищи вместо ликвидации могут преобразовать его в полное товарищество, а также в унитарное предприятие, если в составе товарищества остался один участник (п. 1 ст. 85 ГК). При ликвидации коммандитного товарищества, в том числе в случае экономической несостоятельности (банкротства), вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов (п. 2 ст. 85 ГК).



Общество с ограниченной ответственностью

Обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) признается хозяйственное общество с числом участников от двух до пятидесяти, в котором уставный фонд разделен на доли определенных учредительными документами размеров, участники которого не несут личной (имущественной) ответственности по его обязательствам, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, лишь в пределах стоимости внесенных ими вкладов (п. 1 ст. 86 ГК; ст. 91 Закона о хозяйственных обществах).

Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является устав, утвержденный его учредителями, которые не обязаны лично участвовать в деятельности ООО. Поэтому такое общество должно иметь особые исполнительные (волеизъявляющие) органы. Их состав и компетенция определяется в уставе (п. 1 ст. 88 ГК и ч. 1 ст. 92 Закона о хозяйственных обществах).

В ООО обязательна двухзвенная структура управления (п. 1 ст. 90 ГК и ст. 33 Закона о хозяйственных обществах). Высшим (волеобразующим) органом общества является общее собрание его участников. Кроме того, образуется исполнительный (волеизъявляющий) орган, который может быть как коллегиальным (правление или дирекция), так и единоличным (директор или генеральный директор). При этом коллегиальный исполнительный орган образуется в обществе при необходимости, а единоличный – во всех случаях. Последний не обязательно должен быть участником общества – в его роли может выступить и наемный управляющий. Возможно одновременное создание и функционирование коллегиального и единоличного исполнительных органов общества.

Уставом конкретного общества может быть предусмотрено создание в нем совета директоров (наблюдательного совета), а также ревизионной комиссии для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности.

Исполнительный орган (органы) общества, осуществляющий текущее управление его деятельностью, подотчетен его высшему органу (общему собранию). Наиболее важные вопросы жизни общества относятся к исключительной компетенции общего собрания и не могут быть переданы на решение исполнительного органа даже по воле самого собрания. Согласно п. 3 ст. 90 ГК и ст. 34 Закона о хозяйственных обществах это:

– изменение учредительных документов или изменение размера уставного фонда;

– избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

– утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества (данных книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения) и распределение его прибыли и убытков;

– решение о реорганизации хозяйственного общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

– решение о ликвидации хозяйственного общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации этого общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

– предоставление иным органам управления хозяйственного общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания участников;

– решение иных вопросов.

ООО реорганизуется или ликвидируется по общим правилам о реорганизации или ликвидации коммерческих организаций как в добровольном, так и в принудительном порядке. Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе общества остался один участник.

Участник ООО вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде общества одному или нескольким участникам этого общества или самому обществу, а также третьим лицам, если иное не предусмотрено уставом общества. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника пропорционально размерам своих долей, если уставом общества или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого права. Однако, если в уставе ООО оговорена невозможность отчуждения доли (части доли) участника третьим лицам, а другие участники общества от ее покупки отказываются, общество обязано выплатить участнику ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников, а также он может быть исключен из общества в судебном порядке по требованию иных участников ООО, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного фонда этого общества, в случае, если такой участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) препятствует деятельности общества. Не допускается освобождение участника общества с ограниченной ответственностью от обязанности внесения вклада в уставный фонд общества, в том числе путем зачета требований к обществу, за исключением случаев, установленных законодательными актами.



Общество с дополнительной ответственностью

Обществом с дополнительной ответственностью признается хозяйственное общество с числом участников от двух до пятидесяти, в котором уставный фонд разделен на доли определенных учредительными документами размеров, участники которого солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами (но не менее размера, установленного законодательством) (ст. 94 ГК и ч. 1 ст. 112 Закона о хозяйственных обществах).

Такая ответственность наступает лишь при недостаточности имущества самого общества для покрытия возникших у него долгов, т.е. в субсидиарном порядке. В остальном статус ОДО аналогичен статусу общества с ограниченной ответственностью, что влечет применение к нему и соответствующих правовых норм (п. 3 ст. 94 ГК).

Следовательно, данная организационно-правовая форма отличается от конструкции общества с ограниченной ответственностью лишь наличием дополнительной ответственности участников общества по его долгам своим личным имуществом. Однако такая ответственность касается не всего имущества участников (как в полном товариществе), а лишь его заранее определенной части, предусмотренной учредительными документами общества. Согласно п. 20 Положения о государственной регистрации субсидиарная ответственность учредителей (участников) ОДО по его обязательствам не может быть меньше суммы, эквивалентной 50 базовым величинам.

При экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участников общества с дополнительной ответственностью либо недостаточности имущества одного или нескольких участников общества для обеспечения причитающейся с них доли дополнительной ответственности его (их) ответственность по обязательствам этого общества распределяется между остальными участниками, т.е. как бы «прирастая» к их долям (пропорционально или в ином порядке, например, поровну). Поэтому общая сумма дополнительных гарантий кредиторам общества остается неизменной. Таким образом, общество с дополнительной ответственностью занимает промежуточное положение между товариществами (с неограниченной ответственностью их участников) и обществами (исключающими ответственность участников).

Акционерное общество

Организационно-правовая форма акционерного общества – наиболее сложная форма организации крупной предпринимательской деятельности. Оно представляет собой способ создания, централизации крупного капитала, первоначально распыленного среди множества мелких владельцев. Однако будучи рассчитанной на весьма широкий круг участников, такая форма затрудняет их реальный контроль за деятельностью исполнительных органов общества (директоров, управляющих). Поэтому одной из важнейших задач акционерного законодательства наряду с защитой интересов возможных кредиторов общества становится защита интересов мелких акционеров.

Акционерным признается такое хозяйственное общество, уставный фонд которого разделен на определенное число акций, имеющих одинаковую номинальную стоимость, участники которого (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК, ст. 65 и 71 Закона о хозяйственных обществах). Участниками или учредителями (первыми участниками) акционерного общества могут быть граждане (физические лица) и (или) юридические лица.

Акционерные общества бывают двух видов: открытые и закрытые. В ОАО участник может отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров неограниченному кругу лиц, а в ЗАО участник праве отчуждать принадлежащие ему акции только с согласия других акционеров и (или) ограниченному кругу лиц. Число участников ОАО не ограничивается, а в ЗАО оно не должно превышать пятидесяти (ст. 66 Закона о хозяйственных обществах).

Уставный фонд акционерного общества составляется из номинальной стоимости акций, его минимальный размер предусмотрен п. 7 Положения о государственной регистрации и составляет100 базовых величин для закрытых акционерных обществ и 400 базовых величин для открытых акционерных обществ.

Акция является бессрочной эмиссионной ценной бумагой, свидетельствующей о вкладе в уставный фонд акционерного общества и удостоверяющей права ее владельца на участие в управлении этим обществом, получение части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации акционерного общества. Номинальная стоимость всех выпускаемых акционерным обществом акций должна быть одинаковой.

Акционерное общество вправе выпускать акции двух категорий: простые (обыкновенные) и привилегированные. В отличие от простой (обыкновенной) акции привилегированная акция может предоставлять акционеру больший объем прав, в т.ч. с фиксированным размером дивиденда, и (или) первоочередностью его выплаты, и (или) фиксированную стоимостью имущества, подлежащего передаче в случае ликвидации акционерного общества, и (или) очередностью при его распределении. Доля привилегированных акций всех типов в общем объеме уставного фонда акционерного общества не должна превышать двадцати пяти процентов.

Акционерное общество создается по решению его учредителей (учредителя), одновременно утверждающих его устав. Устав общества является его единственным учредительным документом (п. 3 ст. 98 ГК и ст. 69 Закона о хозяйственных обществах). При этом на первоначальном этапе создания АО его учредители заключают между собой в письменной форме договор о создании акционерного общества, который не следует смешивать с учредительным договором как учредительным документом в хозяйственных товариществах. В договоре о создании акционерного общества определяются порядок осуществления учредителями совместной деятельности по созданию общества, размер уставного фонда общества, категории выпускаемых акций и порядок размещения, а также иные условия, предусмотренные законодательством об акционерных обществах. Такой договор признается заключенным с момента его подписания всеми учредителями и его действие прекращается с момента исполнения всеми учредителями обязательств по данному договору (ст. 67 Закона о хозяйственных обществах).

При учреждении акционерного общества все его акции первоначально должны быть распределены среди его учредителей (п. 3 ст. 99 ГК) и, следовательно, оплачены ими по номиналу. Лишь после этого возможно проведение открытой подписки на акции (в открытых обществах).

Наличие в обычном, открытом акционерном обществе гораздо большего количества участников, чем в закрытом акционерном обществе или в обществе с ограниченной ответственностью, ведет к усложнению структуры управления им. Наряду с общим собранием акционеров, являющимся высшим (волеобразующим) органом общества, и исполнительным (волеизъявляющим) органом (или органами), в акционерных обществах с числом участников более 50 обязательно создается совет директоров (наблюдательный совет) как постоянно действующий (волеобразующий) орган акционеров, контролирующий управляющих (директоров) общества. Таким образом, в открытых акционерных обществах с большим количеством участников появляется трехзвенная структура управления.

Общее собрание акционеров, подобно общему собранию участников общества с ограниченной ответственностью, имеет исключительную компетенцию, определенную непосредственно законом и включающую следующие вопросы:

об изменении устава общества, в том числе размера его уставного фонда;

– о реорганизации и ликвидации общества;

– об избрании наблюдательного совета, исполнительного органа и ревизионной комиссии (ревизора), а также о досрочном прекращении их полномочий;

– об утверждении годовых отчетов и балансов общества и распределении прибылей и убытков;

– и др.


Эти вопросы не могут быть переданы общим собранием на решение как исполнительного органа, так и наблюдательного совета общества.

Исполнительный (волеизъявляющий) орган акционерного общества может быть либо единоличным (директор, генеральный директор), либо коллегиальным (правление, дирекция). Однако единоличный орган должен быть у общества во всяком случае, а коллегиальный – в случаях, предусмотренных уставом конкретного общества. Исполнительный орган (органы) осуществляет руководство текущей деятельностью общества и решает все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции волеобразующих органов общества.

Реорганизация и ликвидация акционерных обществ в целом производится по общим правилам, предусмотренным для реорганизации и ликвидации юридических лиц, в том числе, как в добровольном, так и в принудительном порядке. Особенности реорганизации акционерных обществ связаны с необходимостью определения судьбы размещенных ими акций в связи с прекращением деятельности выпустившего (эмитировавшего) их юридического лица при слиянии, присоединении и разделении либо уменьшении его имущества при выделении. Поэтому ст. 89 ГК определено, что при реорганизации акции реорганизуемого АО аннулируются.

Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе этого общества остался один участник. При реорганизации акционерного общества в форме преобразования в акционерное общество другого вида или в иную форму коммерческой организации акции реорганизуемого акционерного общества аннулируются в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Следует также иметь в виду, что в современном национальном правопорядке действует значительное количество акционерных обществ, созданных в результате приватизации государственного имущества или путем преобразования государственных или арендных предприятий. Здесь акционерная форма использовалась для целей, прямо противоположных тем, для которых она создавалась, – для «раздачи» (распределения), а не для собирания (концентрации) капитала. Таким образом, появились особые акционерные общества, статус которых определяется не только общим акционерным законодательством, но и специальным законодательством о приватизации (п. 5 ст. 98 ГК). Законодательством установлены также некоторые особенности создания и правового положения акционерных обществ в сферах в банковской, страховой, биржевой и иной деятельности, а также хозяйственных обществ с иностранными инвестициями (ст. 3 Закона о хозяйственных обществах) Вместе с тем основная конструкция акционерного общества сохраняется единой.

Акционерное общество обязано заключить с депозитарием (т.е. с юридическим лицом любой организационно-правовой формы, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющим право на осуществление депозитарной деятельности) договор на депозитарное обслуживание акционерного общества, в соответствии с условиями которого по требованию этого общества депозитарий осуществляет формирование реестра владельцев акций. Этот реестр содержит в себе сведения о самих ценных бумагах, их владельцах, правах на ценные бумаги и обременениях (ограничениях) этих прав, а также о передаче прав на ценные бумаги. Такие сведения имеют исключительно важное значение при созыве общих собраний АО, а также при распределении между акционерами часть прибыли посредством выплаты дивидендов. Однако акционерное общество не вправе принимать решения об объявлении и выплате дивидендов, а также выплачивать дивиденды, если:



  • уставный фонд оплачен не полностью;

  • стоимость чистых активов акционерного общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов либо станет меньше их суммы в результате выплаты дивидендов;

  • акционерное общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер появится у этого общества в результате выплаты дивидендов;

  • не завершен выкуп акций акционерного общества по требованию его акционеров.

Участники акционерного общества обладают всеми правами участников обществ и товариществ, предусмотренных п. 1 ст. 64 ГК. Но для владельцев привилегированных акций АО ч. 3 ст. 71 Закона о хозяйственных обществах установлено ограничение, заключающееся в возможности их участия в общем собрании акционеров с правом голоса только при принятии решений о реорганизации и ликвидации акционерного общества, а также о внесении в устав акционерного общества изменений и (или) дополнений, ограничивающих их права.

Все акции одной категории или типа (обыкновенные, привилегированные) должны иметь одинаковую номинальную стоимость и в силу этого предоставлять своим владельцам одинаковый объем прав. Вместе с тем наличие у одного акционера нескольких акций или их определенного количества (например, контрольного пакета, составляющего большинство обыкновенных (голосующих) акций данного общества) позволяет аккумулировать соответствующий объем прав (право голоса, право на дивиденд и т.д.) и повышает роль данного акционера в управлении делами общества.

Акционеры несут обязанности, предусмотренные п. 3 ст. 64 ГК, а также другие обязанности, предусмотренные учредительными документами АО или законодательством.

Дочерние и зависимые общества

В развитом рыночном хозяйстве все большее распространение получили своеобразные «объединенные» юридические лица, в которых одна («материнская») компания так или иначе контролирует деятельность связанных с ней дочерних компаний или даже специально создает их. Находящиеся в их составе компании в большинстве случаев, по сути, не имеют или не выражают собственной воли, хотя являются формально независимыми и самостоятельными участниками имущественного оборота.

В Республике Беларусь таким статусом обладают дочерние и зависимые хозяйственные общества. Согласно ст. 105 ГК и ст. 7 Закона о хозяйственных обществах хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном фонде, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

В силу этого взаимоотношения двух компаний могут быть признаны взаимоотношениями «материнской» и дочерней компаний при наличии хотя бы одного из трех условий. Во-первых, речь идет о преобладающем участии одной компании в уставном капитале другой, что дает ей решающий голос в управлении делами. Закон не требует при этом наличия заведомо контрольного пакета акций (например, 50% плюс одна акция) или долей участия, поскольку преобладание – вопрос факта. Во-вторых, возможно наличие договора о подчинении одной компании другой и даже прямая запись об этом в уставе дочернего общества. В-третьих, имеется в виду любая возможность одной компании иным образом определять решения другой компании, например, навязать ей свою волю на совершение конкретной сделки (сделок). Наличие договора или иного соглашения о подчинении одной компании указаниям другой в европейском праве обычно квалифицируется в качестве «договорного концерна», а остальные случаи (преобладающее участие в уставном капитале и возможность иным образом влиять на деятельность другой компании) называются «фактическим концерном».

Поэтому дочернее общество не является какой-либо особой организационно-правовой формой или разновидностью хозяйственных обществ. Всякое хозяйственное общество может быть признано дочерним при доказанности хотя бы одной из названных выше ситуаций, в том числе только в отношении конкретной сделки, т.е. даже в единственном правоотношении.

Последствия признания общества дочерним (и «материнским») двоякие (п. 2 ст. 105 ГК). Во-первых, общество, которое вправе давать дочернему обществу обязательные указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний (что дает возможность кредиторам обратить взыскание сразу на имущество «материнской» компании). Однако такая ситуация возможна лишь для компании, имеющей формальное право на дачу указаний другой компании в силу «договора о подчинении» или прямой записи об этом в уставе дочернего общества (т.е. в случаях «договорного концерна»). При этом солидарная ответственность «материнской» компании наступает независимо от ее вины.

Во-вторых, при экономической несостоятельности (банкротстве) дочернего общества по вине основного общества (товарищества) возникает его субсидиарная ответственность перед кредиторами дочерней компании. Эта ответственность имеет место во всех случаях отношений «материнского» и дочернего обществ (т.е. и для «фактического концерна»), однако предполагает наличие вины основного общества в банкротстве дочерней компании. Дочернее же общество ни при каких условиях не отвечает по долгам «материнской» компании, т.к. оно не может оказать влияния на формирование ее воли.

Что касается защиты интересов меньшинства участников дочернего общества, то национальное законодательство ограничивается предоставлением им возможности требовать непосредственно от основного общества возмещения убытков, причиненных дочерней компании (поскольку в результате этого у них, в частности, может понизиться размер дивиденда) (п. 3 ст. 105 ГК).

Зависимым признается хозяйственное общество, в уставном капитале которого другое (преобладающее, участвующее) общество имеет двадцать и более процентов голосов от общего количества голосов, которыми оно может пользоваться на общем собрании участников такого общества (п. 1 ст. 106 ГК, ст. 8 Закона о хозяйственных обществах).

П. 2 ст. 106 ГК дополнительно предусмотрено, что законодательством (антимонопольным, инвестиционным и др.) могут предусматриваться ограничения по взаимному участию хозяйственных обществ в уставных фондах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества. Зависимыми (и преобладающими) в данном смысле могут быть только хозяйственные общества, но не товарищества. Как и дочерние общества, они также не составляют какой-либо самостоятельной организационно-правовой формы или разновидности хозяйственных обществ.



Производственный кооператив (артель)

Производственный кооператив, подобно товариществам и обществам, представляет собой коммерческую организацию, основанную на началах членства, т.е. корпорацию. Однако в отличие от товариществ и обществ кооперативы рассчитаны не только и не столько на объединение имущества участников, сколько на их совместное, личное трудовое участие в деятельности созданной ими организации. Отсюда – распределение полученного дохода между участниками главным образом (или даже исключительно) по труду, а не пропорционально имущественным вкладам, а также наличие у каждого из них лишь одного голоса при решении всех общих вопросов (т.е. полное равенство в управлении общими делами).

Таким образом, производственным кооперативом (артелью) признается коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субсидиарную ответственность по обязательствам производственного кооператива в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не меньше величины полученного годового дохода в производственном кооперативе (п. 1 ст. 107 ГК). Фирменное наименование кооператива должно содержать его наименование и слова «производственный кооператив» или слово «артель».

Кооперативные принципы организации совместной хозяйственной деятельности соответствуют особенностям сельскохозяйственного и ряда видов промышленного производства, и поэтому именно такая организационно-правовая форма юридических лиц получила наибольшее распространение в гражданском и хозяйственном обороте. Однако отдельного закона, который регулировал бы деятельность производственных кооперативов, в настоящее время пока не принято. Поэтому в части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь, действует Указ Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения деятельности колхозов» с утвержденным им Примерным уставом колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива) (в ред. от 08.01.2013 г. №8), Закон Республики Беларусь от 9 июня 2003 г. № 202-З «О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций» (в ред. закона от 05.11.2003 г. № 243-З) и ряд других нормативных правовых актов.

Ст. 1 Закона о реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций оговаривает, что определяющим признаком для отнесения юридического лица по роду деятельности к сельскохозяйственной организации (в т.ч. к СПК) является выращивание (производство или производство и переработка) сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее 50 процентов от общей суммы выручки. А п. 1 Примерного устава колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива) предусматривает, что СПК (или колхоз) является коммерческой организацией, созданной гражданами на основе добровольного членства для совместной деятельности по производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, а также иной не запрещенной законодательством деятельности.

Кооператив создается на основании устава, являющегося его единственным учредительным документом. В уставе кооператива помимо общих сведений, необходимых для учредительных документов любого юридического лица, должны быть также указаны условия:



  • о размере и порядке внесения паевых взносов членами кооператива;

  • о характере и порядке их трудового участия в его деятельности;

  • о размере и условиях субсидиарной ответственности его членов по долгам кооператива и некоторые другие (п. 1 ст. 109 ГК).

Реорганизация и ликвидация производственного кооператива осуществляются в соответствии с общими правилами гражданского законодательства о реорганизации и ликвидации юридических лиц. Она осуществляется по решению общего собрания кооператива (добровольно), а в установленных законом случаях – и в принудительном порядке. Производственный кооператив может по единогласному решению его членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество в случае, когда в составе кооператива осталось менее трех членов, а также в унитарное предприятие в случае, когда в составе кооператива остался один член.

Структура управления кооперативом определяется его корпоративной природой (отношениями членства его участников). Высшим (волеобразующим) органом управления здесь является общее собрание (собрание уполномоченных). Общее собрание имеет исключительную компетенцию, которая установлена законом и может быть расширена уставом конкретного кооператива. К ней отнесены:



  • изменение устава кооператива;

  • образование наблюдательного совета и прекращение полномочий его членов, а также образование и прекращение полномочий исполнительных органов кооператива, если это право по уставу кооператива не передано его наблюдательному совету;

  • прием и исключение членов кооператива;

  • утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива и распределение его прибыли и убытков;

  • решение о реорганизации и ликвидации кооператива (п. 3 ст. 110 ГК).

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительных органов даже по его собственному решению.

В кооперативах могут создаваться наблюдательные советы как постоянно действующие органы контроля их членов за деятельностью исполнительных органов. В этих случаях наблюдательный совет тоже получает исключительную компетенцию, определенную уставом конкретного кооператива.

Исполнительными органами кооператива являются правление (коллегиальный орган) и его председатель (единоличный орган), который одновременно возглавляет и его правление. Член кооператива не может одновременно быть членом наблюдательного совета и членом правления либо председателем кооператива.

В кооперативе может состоять любое количество участников. Однако по своей экономико-правовой природе он не может быть «компанией одного липа». Поэтому закон предусматривает обязательный минимум учредителей и участников производственного кооператива – не менее трех человек (п. 3 ст. 108 ГК). Необходимость личного трудового участия в делах кооператива по общему правилу исключает для его участника возможность одновременного членства в двух или нескольких производственных кооперативах.

Одновременно не следует полагать, что вся работа в кооперативе должна осуществляться только его членами. Так, п. 47 Примерного устава колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива) предусмотрено, что работы в колхозе выполняются как личным трудом его членов, так и граждан, работающих в колхозе по трудовому договору (контракту). И только в отношении членов наблюдательного совета, правления кооператива, а также председателя кооператива абз. 3 п. 1 ст. 110 ГК особо оговорено, что ими могут быть только члены кооператива.

Все члены кооператива имеют равное право на участие в управлении его делами, получая всегда только один голос при принятии решений общим собранием, независимо от размера пая или трудового участия (п. 4 ст. 110 ГК). Они вправе также получать часть прибыли кооператива в соответствии с трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен уставом кооператива.

Члены кооператива вправе передать свой пай или его часть как другим членам кооператива, так и иным лицам и свободно выйти из кооператива, получив свой пай и другие предусмотренные уставом выплаты или выдачи. Поскольку отчуждение пая третьим лицам влечет обязанность их приема в кооператив (и личного трудового участия в его деятельности), закон ограничивает эту возможность требованием обязательного согласия кооператива на прием нового члена и правом других членов кооператива на преимущественную покупку отчуждаемого третьему лицу пая (его части) (п. 1 и 3 ст. 111 ГК). Уставом кооператива разрешено устанавливать запрет на отчуждение пая или его части даже другому члену кооператива. Наследники умершего члена кооператива, унаследовавшие его пай (или часть пая), могут быть приняты в кооператив, если иное не предусмотрено его уставом (п. 4 ст. 111 ГК). В противном случае кооператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива.

К обязанностям члена кооператива относится внесение к моменту государственной регистрации кооператива не менее десяти процентов паевого взноса, а остальную часть – в течение года с момента регистрации, а также участие в его деятельности личным трудом, соблюдая при этом трудовую и производственную дисциплину. Они могут нести и иные обязанности, предусмотренные законом или уставом кооператива (например, по неразглашению информации, являющейся коммерческой тайной кооператива). В субсидиарном порядке они также несут ограниченную ответственность по его долгам частью своего личного имущества.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение лежащих на члене производственного кооператива обязанностей он может быть исключен из кооператива по решению общего собрания (п. 2 ст. 111 ГК). Кроме того, член наблюдательного совета или исполнительного органа может быть исключен из кооператива в случаях, когда он одновременно является членом другого, аналогичного по характеру деятельности кооператива (ибо при этом создается почва для злоупотреблений). Исключенный член кооператива сохраняет право на получение своего пая и других выплат или выдач, предусмотренных уставом кооператива для выходящих из него членов.

Унитарное предприятие

Среди всех коммерческих организаций унитарные предприятия выделяются тем, что не являются построенными на началах членства корпорациями и не становятся собственниками закрепленного за ними имущества. Создавший такое предприятие единоличный учредитель (собственник) сохраняет за собой право собственности на переданное предприятию и приобретенное им в ходе своей деятельности имущество, тогда как само предприятие как самостоятельное юридическое лицо в силу закона наделяется лишь определенным ограниченным вещным правом на имущество.

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия (п. 1 ст. 113 ГК). Таким образом, оно не является ни корпорацией, ни собственником своего имущества, а действует на имущественной базе чужой собственности. На имущество учредителя предприятие получает лишь ограниченное вещное право, что и позволяет говорить о наличии у него определенной имущественной обособленности – главного признака юридического лица.

Унитарное предприятие несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам всем находящимся у него на ограниченном вещном праве имуществом учредителя. С другой стороны, унитарное предприятие не отвечает этим «своим» имуществом по долгам своего учреди теля-собственника (п. 5 ст. 113 ГК). Как исключение выступает положение о том, что собственник несет ответственность по долгам унитарного предприятия в субсидиарном порядке в случае его экономической несостоятельности (банкротства), вызванной выполнением обязательных указаний собственника, учредителей или других лиц (в т.ч. руководителя) юридического лиц (п. 3 ст. 52 ГК).

В форме унитарных предприятий могут быть созданы государственные (республиканские или коммунальные) унитарные предприятия либо частные унитарные предприятия. В фирменных наименованиях государственных унитарных предприятий как правило содержится указание на его форму собственности – РУП или КУП. П.2 Декрета Президента Республики Беларусь от 24.01.2013 г. № 2 установлено, что наименование (фирменное наименование) унитарного предприятия, имущество которого находится в частной собственности юридического лица, не должно содержать указание на форму собственности.

Порядок создания унитарных предприятий, имущество которых находится в республиканской собственности, установлен Положением о порядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество которых находится в республиканской собственности, их реорганизации и ликвидации (утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 г. № 913 (в ред. постановления от 05.09.2011 г. №1184)), а предприятий, имущество которых находится в коммунальной собственности, – актами (решениями) принятыми облисполкомами.

Порядок создания унитарных предприятий индивидуальными предпринимателями установлен Положением о порядке создания индивидуальным предпринимателем частного унитарного предприятия и его деятельности (утв. Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. № 302 (в ред. указа от 21.06.2012 г. № 284)).

Имущество республиканского унитарного предприятия находится в собственности Республики Беларусь и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Имущество коммунального унитарного предприятия находится в собственности административно-территориальной единицы и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения. Имущество частного унитарного предприятия находится в частной собственности физического лица (совместной собственности супругов) либо юридического лица и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения.

Исходя из указанных выше имущественных полномочий, выделяют:

– унитарные предприятия, обладающие правом хозяйственного ведения, учреждаемые по решению собственника его имущества, либо уполномоченного на то государственного органа или органа местного управления и самоуправления (ст. 114 ГК);

– унитарные предприятия, обладающие правом оперативного управления (казенные предприятия), учреждаемые по решению Правительства Республики Беларусь на базе имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь (ст. 115 ГК).

Единственным учредительным документом унитарного предприятия является его устав, который в унитарных предприятиях, основанных на праве хозяйственного ведения, утверждается учредителем (собственником имущества), а в казенных предприятиях – Правительством Республики Беларусь.

Собственник имущества унитарного предприятия осуществляет контроль за его деятельностью и назначает руководителя (директора), который является единственным (единоличным) исполнительным органом в унитарном предприятии, подотчетным собственнику-учредителю (п. 4 ст. 113 ГК).

Учредитель наделяет унитарное предприятие уставным фондом, размер которого определяется в уставе и к моменту государственной регистрации унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, должен быть полностью оплачен собственником имущества предприятия.

Реорганизация унитарного предприятия происходит в случаях раздела имущества, находящегося в совместной собственности супругов, а также перехода права собственности на имущество унитарного предприятия в порядке наследования, правопреемства либо иными не противоречащими законодательству способами к двум и более лицам. При этом унитарное предприятие либо реорганизуется путем разделения (выделения) или преобразования в хозяйственное товарищество или общество, либо его имущество переходит в собственность одного юридического или физического лица (совместную собственность супругов) с выплатой другим лицам компенсации соответственно их доле в общей собственности, определенной по правилам, установленным для имущества, в отношении которого долевая собственность допускается. Если же реорганизация или переход имущества в собственность одного лица противоречат законодательству либо невозможны по иным причинам, то унитарное предприятие подлежит ликвидации в установленном законом порядке.
Крестьянские (фермерские) хозяйства

Согласно ст. 1151 ГК и ст. 1 Закона Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г. № 611-XII «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в ред. Закона Республики Беларусь от 01.07.2010 г. №154-З) крестьянским (фермерским) хозяйством (далее – КФХ) признается коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанной на его (их) личном трудовом участии и использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель. КФХ принадлежит на праве собственности имущество, переданное в качестве вклада в уставный фонд фермерского хозяйства его учредителями (членами), а также имущество, произведенное и приобретенное им в процессе его деятельности.

Членами фермерского хозяйства могут быть дееспособные граждане, являющиеся членами одной семьи. Все они имеют обязательственные права в отношении этого фермерского хозяйства.

Единственным учредительным документом КФХ является его устав, утверждаемый решением собрания учредителей фермерского хозяйства. А если КФХ создается одним гражданином, то его устав утверждается этим гражданином (главой фермерского хозяйства).

Управление деятельностью фермерского хозяйства, в состав которого входят два или более члена, осуществляют общее собрание членов фермерского хозяйства и глава фермерского хозяйства. Общее собрание членов фермерского хозяйства – это высший орган управления фермерского хозяйства, к исключительной компетенции которого относятся:


  • внесение изменений и (или) дополнений в устав фермерского хозяйства;

  • изменение размера уставного фонда фермерского хозяйства;

  • принятие в состав членов фермерского хозяйства и исключение членов фермерского хозяйства из его состава;

  • избрание на должность главы фермерского хозяйства и освобождение его от этой должности;

  • утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов фермерского хозяйства, распределение прибыли фермерского хозяйства;

  • принятие решения о реорганизации или ликвидации фермерского хозяйства и иные вопросы.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Программа экологическое право